четверг, 14 апреля 2022 г.

 Экзаменационные вопросы по дисциплине «Гражданское право»

1.    Понятие и предмет гражданского права.

2.    Метод гражданского права и его основные черты.

3.    Понятие и значение принципов гражданского права. Функции гражданского права.

4.    Понятие и виды источников гражданского права

5.    Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

6.    Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.

7.    Понятие и содержание гражданской правоспособности.

8.     Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации.

9.    Объем дееспособности несовершеннолетних.

10.Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.

11.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим и их правовые последствия.

12. Понятие, признаки и виды юридических лиц.

13. Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания юридического лица.

14. Понятие реорганизации и ее виды.

15. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов.

16. Хозяйственные товарищества: понятие, виды и правовое положение.

17.Хозяйственные общества: понятие, виды и правовое положение.

18.Унитарные предприятия: понятие, виды и правовое положение.

19.Понятие, виды и правовое положение некоммерческих организаций.

20.Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты гражданского права.

21. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

22. Понятие вещи. Классификация вещей.

23.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.

24.Неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений.

25.Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских правоотношений.

26. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.

27. Понятиепризнаки и виды сделок

28. Условия действительности сделок.

29.Недействительные сделки и их виды.

30. Последствие признания сделки недействительной.

31. Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав.

32. Понятие и виды представительства.

33. Понятие, реквизиты и виды доверенности.

34. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.

35. Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве.

36.Порядок исчисления сроков в гражданском праве.

37.Понятие, значение и виды сроков исковой давности.

38.Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.

39.Понятие, признаки и виды вещного права.

40.Понятие и содержание права собственности.

41.Основания возникновения и прекращения права собственности.

42.Вещно-правовые способы защиты гражданских прав.

43.Понятие и виды общей собственности.

44. Понятие, виды и содержание обязательства.

45. Понятие и принципы исполнения обязательств.

46.Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.

47.Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве.

48.Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств.

49.Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.

50.Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.

51. Удержание, поручительство, задаток как способы обеспечения исполнения обязательства.

52. Основания и способы прекращения обязательств.

53. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора.

54. Общий порядок заключения договоров.

55. Изменение и расторжение договора.

56. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее содержание.

57. Виды гражданско-правовой ответственности.

58.Понятие, элементы и содержание договора купли-продажи.

59. Понятие, признаки и содержание договора розничной купли-продажи.

60. Права и обязанности и ответственность сторон по договору розничной купли-продажи.

61. Договор поставки как разновидность договора купли-продажи.

62. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки.

63. Понятие, элементы и содержание договора ренты и пожизненного содержания с иждивением.

64. Понятие, элементы и содержание договора дарения. Отмена дарения.

65. Понятие, элементы и содержание договора аренды.

66. Отдельные виды договоров аренды.

67. Понятие, элементы и содержание договора проката, его особенности.

68. Понятие, элементы и содержание договора подряда.

69. Понятие, элементы и содержание договора строительного подряда.

70. Понятие, элементы и содержание договора бытового подряда.

71. Понятие, элементы и содержание договора перевозки. Виды договоров перевозки.

72. Праваобязанности и ответственность сторон по договору перевозки груза.

73. Понятие, элементы и содержание договора поручения.

74.Понятие, элементы и содержание договора займа.

75. Кредитный договор: понятие, содержание.

76. Общие положения о договоре страхования.

77. Имущественное и личное страхование.

78. Обязательное и добровольное страхование.

79.Понятиепризнаки и виды внедоговорных обязательств.

80.Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью.

81. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.

82. Понятие наследования, основания наследования.

83. Открытие наследства: время и место открытия наследства.

84.Понятие и состав наследственной массы.

85. Наследование по завещанию. Принцип свободы завещания.

86. Понятие, форма и содержание завещания.

87. Отмена и изменение завещания.

88. Наследование по закону. Очередность призвания наследников к наследованию по закону.

89. Принятие наследства и отказ от него.

90. Субъекты наследственного правопреемства.

вторник, 5 апреля 2022 г.

Тема 9: Общие положения об обязательствах


1. Понятие и виды обязательств 

2. Субъекты обязательства 

3. Перемена лиц в обязательстве 

4. Исполнение обязательства 

5. Прекращение обязательств 

6. Понятие способов обеспечения исполнения обязательств

1.

    Обязательство является одной из разновидностей гражданских правоотношений. Поскольку обязательства оформляют процесс товарообмена, они относятся к группе имущественных правоотношений. Обязательства представляют собой способ перемещения, присвоенного гражданином или юридическим лицом имущества. 

    В соответствии с пунктом 1 ст. 307 ГК РФ обязательство – это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

    Субъектами обязательств могут быть граждане, юридические лица, а в некоторых случаях – публичные образования. 

 Объектом (предметом) обязательства являются вещи, деньги, ценные бумаги, услуги, работы, права требования и т.д. 

 Содержанием обязательства являются право требовать исполнения обязательства и обязанность произвести такое исполнение. 

     Основания возникновения обязательств весьма разнообразны.

К ним относятся различные юридические факты:

  договоры и иные сделки 

 причинение вреда 

 неосновательное обогащение 

 акты государственных органов и органов местного самоуправления 

 судебные решения 

 события 

 иные основания, указанные в ГК. 

 Обязательства могут быть классифицированы по различным основаниям. 

    По основаниям возникновения обязательства делятся на две большие группы: договорные и внедоговорные. 

    Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обязательств подвергается еще более детальной систематизации. 

     По предмету договорные обязательства делятся на следующие типы:

 1) обязательства по передачи имущества в собственность; 

2) обязательства по передаче имущества в пользование; 

3) обязательства по производству работ; 

4) обязательства по реализации результатов творческой деятельности; 

5) обязательства по оказанию услуг; 

6) обязательства из многосторонних сделок.

 В свою очередь, типы договорных обязательств делятся на виды. 

Например, обязательства по передаче имущества в собственность состоит из таких видов, как купля-продажа, мена, дарение и рента. Виды этих обязательств подразделяются на подвиды. Например, обязательства купли-продажи подразделяются на обязательства из договоров розничной купли-продажи, поставки, контрактации, энергоснабжения и продажи недвижимости. Последние в свою очередь тоже могут иметь определенные разновидности. Например, среди обязательств по продаже недвижимости выделяются обязательства по продаже предприятий как единых имущественных комплексов.

     Обязательства различаются также по своим юридическим особенностям. Рассмотрим некоторые классификации обязательств в гражданском праве. 

 По содержанию различают следующие виды обязательств: 

  односторонние. Односторонними обязательствами являются обязательства, в которых участвует только один должник, имеющий только обязанности, и только один кредитор, имеющий только права требования (например, заем, деликтные обязательства). 

 двусторонние (взаимные). Двусторонними являются обязательства в которых каждый из участников обязательства имеет как права, так и обязанности, выступая одновременно в роли должника, и кредитора (п. 2 ст. 308 ГК). По определенности предмета исполнения выделяются альтернативные и факультативные обязательства:

  альтернативным признается обязательство, по которому должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор между которыми принадлежит должнику, если законом, иными правовыми актами или договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу (например, см. пункт 1 ст. 475 ГК).

 факультативным признается обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства (например, см. пункт 2 ст. 723 ГК). 

     Обязательства подразделяются также на основные (главные) и дополнительные (зависимые, акцессорные). Дополнительные обязательства как правило обеспечивают надлежащее исполнение главных обязательств, например, договоры залога, поручительства. Также в науке гражданского права в особые группы выделяются такие виды обязательств, как денежные, обязательства личного характера, натуральные (неисковые) обязательства, алеаторные (рисковые) и другие обязательства. 

2. 

     Субъекты обязательств именуются – должник и кредитор. Должник – это лицо, которое обязано совершить определенное действие или воздержаться от него. Кредитор – лицо, которое имеет право требовать от должника выполнения его обязанности. 

     Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства. Так, например, ст. 430 ГК РФ предусматривает в качестве основания для возникновения такого обязательства – договор в пользу третьего лица. Согласно указанной статье договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или неуказанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Ярким примером такого договора является страхование гражданско-правовой ответственности в пользу потерпевшего. 

        Как уже было сказано выше обязательства не создают обязанностей для третьих лиц, но могут служить основанием для возникновения этих обязанностей. Например, регрессные (обратные) обязательства или же обязательства, исполняемые за должников третьими лицами. Регрессным называется обязательство, в силу которого должник обязан совершить для кредитора определенные действия в связи с тем, что кредитор совершил аналогичные действия в пользу иного лица вместо должника или по его вине. Так, солидарный должник, полностью исполнивший обязательство, получает право обратного требования (регресса) к остальным содолжникам (п. 2 ст. 325 ГК).

    В некоторых случаях на стороне должника и (или) кредитора может выступать несколько лиц, например, при продаже квартиры, принадлежащей нескольким сособственникам. Такие обязательства называются обязательствами с множественностью лиц. В том случае, если несколько лиц выступают на стороне кредитора, такая множественность называется активной, а если на стороне должника – пассивной. Смешанная множественность означает, что и на стороне должника, и на стороне кредитора выступает несколько лиц. 

 Обязательства с множественностью должников и (или) кредиторов могут быть:

  долевыми (ст. 321 ГК); 

 солидарными (ст. 322 – 326 ГК);

  субсидиарными (ст. 399 ГК). 

     Обязательства с множественностью лиц предполагаются долевыми, т.е. действует презумпция долевого обязательства. В таких обязательствах каждый из кредиторов имеет право требовать, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими, если иное не предусмотрено законом или условиями конкретного договора (ст. 321 ГК). Долевые обязательства могут быть активными, пассивными и смешанными. 

     Солидарные обязательства возникают в случаях, предусмотренных законом или договором. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга. Если один из солидарных должников исполнил обязательство полностью, он имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. Неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарное обязательство, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников (ст. 325 ГК). При солидарности на стороне кредитора любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними (ст. 326 ГК). 

     Законом, иными правовыми актами или договором может быть предусмотрено, что при неудовлетворении требования кредитора основным должником оно может быть предъявлено в неисполненной части другому (субсидиарному, дополнительному) должнику (п. 1 ст. 399 ГК).

3

     В период действия обязательства по общему правилу возможна замена участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Дело может касаться либо перемены кредитора, именуемой переходом права требования, либо перемены должника, именуемой переводом долга, либо даже замены обоих этих участников. Замена участников обязательства может осуществляется по соглашению сторон и по закону (например, в результате универсального правопреемства в правах кредитора, или вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем). Замена участвующих в обязательстве лиц не допускается, если обязательства носят строго личный характер (например, уплата алиментов, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью и др.). 

     Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Должника необходимо уведомить о переходе прав к новому кредитору. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору (п. 3 ст. 382 ГК). 

     Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. 

     Согласно ст. 387 ГК переход прав кредитора к другому лицу на основании закона возможен: 

 В результате универсального правопреемства 

 По решению суда 

 При суброгации 

 Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем. 

     Сделка, которая служит основанием для перехода прав кредитора, называется уступкой требования, или цессией. Кредитор, который уступает свое право, называется цедентом, а лицо, которому производится уступка права, называется цессионарием. Правила уступки права требования регулируются статьями 388-390 ГК. Согласно ст. 389 ГК РФ форма цессии подчиняется правилам о форме сделки, на которой основано передаваемое право (простая письменная, нотариальная). Если передаются права из сделки, требующей государственной регистрации, то цессия также должна быть зарегистрирована, если иное не установлено законом. 

    Суброгация – один из вариантов замены кредитора в обязательстве, состоящий в переходе права требования к новому кредитору в размере реально произведенного им прежнему кредитору исполнения. Понятие суброгации пришло из страхового права, согласно нормам, которого к страховщику, выплатившему возмещение застрахованному лицу, переходит право требования последнего к лицу, ответственному за причиненные убытки, но в пределах фактически выплаченной страховщиком суммы. В отличие от цессии суброгация возникает только на основании закона, и объем прав требования, переходящий к новому кредитору, ограничен суммам, выплаченными первоначальному кредитору. 

     Перевод долга означает замену должника, фигура которого имеет важное значение для кредитора. В связи с этим перевод долга на другое лицо допускается с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 ГК). Подобно цессии, перевод долга также может происходить как в силу договора, так и на основании закона. Привила о переводе долга предусмотрены статьями 391-392.2 ГК. 

4.

     Основная цель обязательства – определенный правовой результат, который достигается через исполнение обязательства (например, приобретение права собственности по договору купли-продажи и т.д.). В соответствии со ст. 309 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условиях и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (принцип надлежащего исполнения обязательств). 

     Обязательства должны исполняться обоими субъектами. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом, например, в лично-доверительных (фидуциарных) сделках (принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств). 

     Обязательство должно быть исполнено в натуре (принцип реального исполнения обязательства). Данный принцип означает необходимость совершения должником именно тех действий, которые предусмотрены содержанием обязательства.

    Исполнение обязательства должно быть произведено: 

 Надлежащим должником; 

 Надлежащему кредитору; 

 В надлежащий срок; 

 В надлежащем месте;

  Надлежащим способом.

     Исполнение обязательства надлежащим должником не ограничивает право должника возложить исполнение на третье лицо в соответствии со ст. 313 ГК, если, конечно, это обязательство не носит личного характера. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

     Исполнение обязательства надлежащему кредитору означает, что исполнение обязательства должно быть произведено самому кредитору или его представителю, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства. 

     Исполнение обязательства в надлежащий срок означает, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

     В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. По общему правилу, обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. 

     Досрочное исполнение обязательства допускается, если иное не предусмотрено законом или условиями обязательства. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, предусмотренных законом или условиями обязательства (ст. 315 ГК). 

     Обязательство должно быть исполнено в определенном месте. Общие диспозитивные правила об этом предусмотрены в ст. 316 ГК. 

    Исполнение должно быть произведено: 

    1. по обязательству передать недвижимое имущество – в месте нахождения этого имущества;

    2. по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку – в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; 

    3. по другим обязательствам предпринимателя передать имущество – в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства; 

    4. по денежному обязательству – в месте жительства (или нахождения) кредитора в момент возникновения обязательства; 

    5. по всем другим обязательствам – в месте жительства (нахождения) должника. 

     Способы исполнения обязательства также должны быть указаны в договоре. Так, по общему правилу обязательство должно быть исполнено в целом. Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом или условиями обязательства, а также не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. 

5

     Обязательственные правоотношения, в отличие от вещных, по самой своей природе не могут бессрочными.

     Обязательства прекращаются в силу определенных юридических фактов. Одни из них погашают обязательство по воле его участников и являются сделками. Другие основания не относятся к сделкам и прекращают обязательство независимо от достижения его цели. 

     К первым относятся: 

1. Надлежащее исполнение. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части (ст. 408 ГК). 

2. Отступное. По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т. п.) (ст. 409 ГК). 

3. Зачет встречного требования. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410-412 ГК). 

 4. Новация. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК). 

5. Прекращение долга – это освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (ст. 415 ГК). 

     Основания прекращения обязательств, не являющиеся сделками: 

1. Совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК). Например, после смерти наследодателя наследник, являющийся кредитором наследодателя, стал одновременно должником. 

2. Принятие специального акта государственным органом, с изданием которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично (ст. 417 ГК).

 3. Смерть гражданина, участвовавшего в обязательстве личного характера (ст. 418 ГК). 

4. Ликвидация юридического лица (ст. 419 ГК). Перечень оснований прекращения обязательств не является исчерпывающим.

6

Способы обеспечения исполнения обязательств подразделяются на акцессорные (дополнительные) и неакцессорные. 

     Акцессорные способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой обязательства, взаимосвязанные и взаимозависимые от основных обязательств. 

 Свойство акцессорности выражается в следующем: 

1. недействительность основного обязательства влечет недействительность акцессорного

 2. недействительность акцессорного обязательства не влечет недействительности основного 

3. прекращение основного обязательства влечет прекращение акцессорного 

 4. переход прав по основному обязательству влечет переход прав к новому кредитору и по акцессорному обязательству, за исключением случаев, предусмотренных договором или законом

 5. изменение основного обязательства влечет прекращение акцессорного, за исключением случаев, когда должник по акцессорному обязательству согласен нести свою обязанность и дальше

6. с истечением срока исковой давности по требованию из основного обязательства истекает срок исковой давности и по акцессорному обязательству. 

 Примерами акцессорных обязательств являются задаток, поручительство, залог и иные

 Неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой обязательства, взаимосвязанные, но не зависимые от основных обязательств. Таковым является независимая гарантия. Независимая гарантия не прекращается с прекращением основного обязательства и не признается недействительной в случае недействительности основного обязательства.

    В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 196 исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя). 

     В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя). 

     У залогодателя не возникает права собственности на заложенное имущество. Залогодержатель приобретает лишь преимущественное перед другими кредиторами право на удовлетворение своих требований из заложенного имущества. 

     Отметим, что нормы о залоге, содержащиеся в ГК применяются в основном к залогу движимого имущества, а к договору о залоге недвижимого имущества применяются нормы ФЗ от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

    Основаниями возникновения залога являются договор и закон (в случае ипотечного кредитования). 

     Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания и требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (ст. 336 ГК). Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание определен в ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ.

    Сторонами залогового правоотношения выступают залогодатель и залогодержатель. Залогодатель – лицо, принявшее имущество в залог. В качестве залогодателя может выступать как сам должник, так и третье лицо. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее иное вещное право, но только в случаях, предусмотренных ГК. Залогодержатель – это лицо, принявшее имущество в залог. В качестве залогодержателя выступает кредитор по основному обязательству.

    Удержание вещи. Особое место среди способов обеспечения исполнения обязательства занимает удержание вещи, представляющее собой одну из мер оперативного воздействия. Право удержания вещи может возникнуть у кредитора при неисполнении должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков. Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

        Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. Указанные правила применяются, если договором не предусмотрено иное. 

     Поручительство. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК). 

     Поручительство может возникнуть на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.     

    Обеспечительная функция поручительства проявляется в том, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник. 

     Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК о поручительстве, дан Информационном письме Президиума ВАС РФ от 20 января 1998 г. № 28. 

     Задаток. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК). 

     Задаток выполняет 3 функции: 

 платежная (в качестве задатка выплачивается определенная денежная сумма); 

 доказательственная (задатком подтверждается заключение основного договора); 

 обеспечительная (задаток влечет неблагоприятные последствия для стороны, которая не исполнит обязательство надлежащим образом; об этом подробнее чуть ниже). 

     Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

     Задаток влечет неблагоприятные последствия для той стороны основного обязательства, которая не исполнит обязательство надлежащим образом. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

        По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом (ст. 368 ГК). 

     Банковская гарантия представляет собой одностороннюю сделку, которая совершается гарантом. 

 Независимые гарантии могут выдаваться: 

 банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии); 

 также другими коммерческими организациями. 

     К обязательствам иных лиц, выдавших независимую гарантию, применяются правила о договоре поручительства (ст. 368 ГК).

     Главный юридический признак независимой гарантии как обеспечительной сделки — независимость гарантии от основного обязательства, в обеспечение исполнения, которого она выдана (ст. 370 ГК), т.е. отсутствие акцессорности. Это означает, что гарантия: 

 не прекращается с прекращением основного обязательства и не изменяется с его изменением;  не становится недействительной при недействительности основного обеспечиваемого обязательства; 

 не дает гаранту права ссылаться при предъявлении к нему требований бенефициаром на возражения, которые связаны с обеспечиваемым обязательством; 

 не ставит действительность обязательства гаранта перед бенефициаром в зависимость от каких-либо требований или возражений принципала, основанных на отношениях принципала с гарантом или бенефициаром; 

 устанавливает, что обязательство гаранта по уплате денег должно быть исполнено при повторном требовании бенефициара даже в случаях, когда обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно (п. 2 ст. 376 ГК). 

 Гарант - это лицо, которое выдало письменный документ, содержащий обязательство выплатить денежную сумму в случае представления бенефициаром письменного требования об оплате, составленного в соответствии с условиями независимой гарантии.

Принципал - лицо, являющееся должником по обязательству, исполнение которого обеспечивается независимой гарантией, выданной гарантом по его просьбе. 

 Бенефициар - лицо, в пользу которого как кредитора принципала выдается независимая гарантия.

 Принципалами и бенефициарами могут быть как юридические, так и физические лица.


Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 ГК). 

     В отличие от взыскания убытков, причинение и размер которых должен быть доказан в суде, по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Оно может быть включено в основной договор. 

    Классификация видов неустойки может быть произведена по различным основаниям. 

 В зависимости от способа определения различают пени и штраф. Пени определяются в процентном соотношении к сумме неисполненного или просроченного исполнением обстоятельства за каждый период просрочки (например, за каждый день просрочки). Штраф исчисляется в виде твердой суммы. 

 В зависимости от основания возникновения права на неустойку различают законную и договорную.

 В зависимости от соотношения с убытками можно выделить 4 вида неустойки (ст. 394 ГК): 

 зачетная (неустойка, при которой убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой); 

 исключительная (когда допускается взыскание только неустойки); 

 альтернативная (неустойка, при которой по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки); 

 штрафная (неустойка, при которой убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки). 

 В том случае, если иное не предусмотрено законом или договором, действует презумпция зачетной неустойки. 

понедельник, 4 апреля 2022 г.

Тема 10. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

1. Понятие и виды договоров 

2. Заключение договора 

3. Расторжение и изменение договора 

1.

     В соответствии со ст. 420 ГК договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

     Договор принято рассматривать в трех значениях: 

1. как сделку. В связи с этим к договорам применяются правила о двусторонних и многосторонних сделках; 

2. как обязательство. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными нормами ГК РФ о договорах; 

3. как документ, в котором зафиксированы права и обязанности сторон, если договор требует письменной формы. 

     Одним из основных принципов заключения договоров является принцип свободы договора (ст. 1 и ст. 421 ГК). Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Так, например, заключив предварительный договор, стороны обязуются в будущем заключить основной договор. 

     Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров (смешанный договор). 

     Виды договоров. В научной литературе приводятся различные классификации договоров. 

     В зависимости от количества сторон различают двусторонние и многосторонние (например, договоры простого товарищества) договоры. 

 В зависимости от момента заключения различают консенсуальные и реальные. Консенсуальными считаются договоры, заключенные с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора и придания ему необходимой формы. Реальные договоры считаются заключенными с момента совершения определенных действий, в частности с момента передачи денег, имущества (договор займа, договор доверительного управления).

     В зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами различают односторонние и двусторонние (корреспондирующие) договоры. В односторонних договорах у одной из сторон имеются только права, а у другой только обязанности (договор дарения, займа). В двусторонних договорах у каждой из сторон имеются и права, и обязанности (договор купли-продажи, аренды). 

 В зависимости от предоставления встречного удовлетворения договоры делятся на возмездные и безвозмездные (ст. 423 ГК). 

 В зависимости от субъектного состава различают предпринимательские (т.е., когда в качестве сторон выступают субъекты предпринимательской деятельности) и договоры с участием потребителей (т. е. когда в качестве одной из сторон выступает гражданин, приобретающий, товары, работы, услуги для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью).

    Особо законодательством выделены следующие виды договоров: 

 публичный договор (ст. 426 ГК); 

договор присоединения (ст. 428 ГК); 

предварительный договор (ст. 429 ГК); 

рамочный договор (ст. 429.1);

 опционный договор (ст. 429.3); 

договор с исполнением по требованию (абонентский договор) (ст. 429.4);

 договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК); 

     В соответствии со ст. 426 ГК публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования и т. п.). 

    В соответствии со ст. 428 ГК договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Таким образом, присоединяющаяся сторона не может обсуждать условия договора.

     Предварительный договор – это договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК). 

    Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.         

    Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) были введены ст. ст. 429.2 и 429.3, которые ввели в российское правовое пространство новый и одновременно старый институт опциона. 

 В силу опциона на заключение договора одна сторона соглашения предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, определенных опционом. Он предоставляется за плату или иное встречное предоставление. 

     По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий. Действия могут быть различные: уплата денежной суммы, передача или, наоборот, принятие имущества. В случае, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается.

    Договор в пользу третьего лица – это договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК). Так, например, договор доверительного управления может быть заключен не в пользу учредителя управления, а в пользу третьего лица (выгодоприобретателя).


                                                                                        2. 

     Для заключения гражданско-правового договора необходимо достигнуть соглашения по всем существенным условиям договора и придать договору соответствующую форму.

     Существенные условия договора – это условия, без которых договор считается незаключенным. К ним относятся:

  условия о предмете (например, предметом договора купли-продажи является имущество, передаваемое по договору);

  условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные (например, в соответствии с п. 1 ст. 339 ГК существенными условиями договора о залоге являются: предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения основного обязательства); 

 условия, которые названы в законе или иных правовых как необходимые для договора данного вида (например, договор страхования невозможен без определения страхового случая); 

 условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (например, упаковка в договоре купли-продажи, если предмет договора предназначен для подарка). 

     В договоре присутствуют не только существенные, но и другие условия. В науке их называют и классифицируют по-разному. Так, например, выделяют условия, предписываемые законом, и инициативные условия, обычные и случайные. В частности, обычные условия не установлены договором, но регулируются диспозитивными нормами (например, цена в возмездных договорах в соответствии со ст. 424 ГК). 

 Форма договора. К форме договора применяются нормы о форме сделок. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (смотреть ст. 434 ГК).

 Порядок заключения договор включает в себя следующие две стадии: оферту и акцепт. 

 Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна удовлетворять определенным требованиям:

 должна иметь конкретный адресат; 

 должна содержать предложение, которое достаточно определенно и явно выражает намерение лица заключить договор; 

 должна содержать существенные условия договора. 

     Оферта отличается от рекламы и иных предложений, адресованных неопределенному кругу лиц, которые рассматриваются, как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. Разновидностью оферты является публичная оферта. 

    Публичная оферта – это содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. До получения оферты ее адресатом она никак не связывает оферента, и он вправе ее отозвать и тем самым снять предложение заключить договор. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано. 

     Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

     Акцепт должен быть полным, безоговорочным, совершенным в срок, установленный в оферте. Акцепт на иных условиях не является акцептом, - это отказ от оферты и одновременно новая оферта. Молчание по общему правилу рассматривается как отказ от заключения договора, если иное не предусмотрено законом или договором. Акцепт также может быть выражен в виде действий по выполнению указанных в оферте условий договора (отгрузка товара, предоставление услуг, выполнение работ и т.п.). Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте. 

     Последствия получения акцепта с опозданием предусмотрены в ст. 442 ГК: в случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным. 

     Момент заключения договора определяется в ст. 433 ГК. 

    Договор признается заключенным: 

 в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 

 с момента передачи соответствующего имущества, если в соответствии с законом для заключения договора необходима передача имущества (смотреть ст. 224 ГК); 

 с момента его государственной регистрации, если она предусмотрена. 

     В некоторых случаях заключение договора является обязательным для сторон (например, публичный договор, заключение основного договора, предусмотренного предварительным договором, при заключении договора с лицом, выигравшим торги – ст. 447 ГК). Обязательным для банка является заключение договора банковского счета с клиентами (п. 2 ст. 846 ГК); обязательным является заключение договоров для коммерческих организаций, обладающих монополией на производство отдельных видов продукции; обязательно заключение государственного контракта на поставку продукции для федеральных государственных нужд, если размещение заказа не влечет за собой убытков от производства соответствующей продукции (п. 2 ст. 5 ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд») и т.д. Порядок заключения договора в обязательном порядке предусмотрен статьей 445 ГК.

                                                                           3. 

 Основаниями расторжения договора являются: 

 соглашение сторон; 

 по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой стороной или в других случаях, предусмотренных ФЗ или договора. 

 в случае одностороннего отказа от исполнения (ст. 450 ГК) 

 существенное изменение обстоятельств (ст. 451). 

     Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

     В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым. Так, например, в одностороннем порядке может быть расторгнут договор поручения. В соответствии с п. 2 ст. 977 ГК, доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. 

     Особым основанием расторжения или изменения договора является существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК).

     Условия расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств: 1. в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2. изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3. исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишалась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4. из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

     Если договор расторгается по соглашению сторон, соглашение должно быть совершено в той же форме, что и договор.

При расторжении договора в принудительном порядке по инициативе одной из сторон договор расторгается судом. Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.